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華 進(jìn) 視 角

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系列連載① | 備受爭議的等同原則是如何被接受的

金銘

發(fā)布于:

2023-06-26 17:33

來源:

華進(jìn)專利事業(yè)群


摘 要

等同原則起源于美國,隨后在德國、日本等許多國家得到了廣泛的應(yīng)用,等同原則在專利侵權(quán)判定中的適用已基本上獲得世界各國的普遍認(rèn)可。但是,等同原則自引入我國后,其在專利侵權(quán)判定中因擴(kuò)大適用以及造成判決不公正而引起的爭議從未停止。隨著我國知識產(chǎn)權(quán)的不斷發(fā)展,專利侵權(quán)案件不斷增多,等同原則的適用標(biāo)準(zhǔn)需要得到明確[1],進(jìn)而保障專利侵權(quán)案件的裁判標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,這對推進(jìn)我國知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展,激勵我國科技進(jìn)步具有重要意義。
本文試圖探討限制等同原則引入專利侵權(quán)判定中應(yīng)當(dāng)考量的因素,以幫助明確等同原則的適用。
受篇幅限制,完整文章將分四期推送,本文為首篇,作者將對等同原則的正當(dāng)性進(jìn)行分析。四期連載后完整版內(nèi)容可在公眾號內(nèi)獲取。


>>> 一、等同原則的適用備受爭議

等同原則用于專利侵權(quán)的判定,起初并非由法律規(guī)定,而是始于判例并發(fā)展形成。

等同原則起源于美國,大約萌芽和產(chǎn)生于19世紀(jì)的早中期,第一個體現(xiàn)等同原則精神的案件是1813年的Odiorne v.Winkley案,在該案中,美國法院指出:“僅貌似不同,或微小改進(jìn),并不能勾銷初始發(fā)明人的權(quán)利”,不過,1853年的Winans v.Denmead案則普遍被美國學(xué)者認(rèn)為是美國等同原則的開端。隨后,等同原則在美國、德國、日本等許多國家得到了廣泛的應(yīng)用。
目前,等同原則在專利侵權(quán)判定中的適用獲得了世界各國的普遍認(rèn)可,我國也于2001年6月22日發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中,正式確立了專利侵權(quán)判定中的等同原則。不過,等同原則在我國現(xiàn)階段的實(shí)踐中,逐漸出現(xiàn)了適用過寬的傾向[2],導(dǎo)致在專利侵權(quán)判定中引入等同原則后,會不適當(dāng)、不合理地擴(kuò)張專利權(quán)的保護(hù)范圍,使得等同原則在專利侵權(quán)判定中容易被擴(kuò)大適用,造成判決的不公正,這引發(fā)諸多爭議。

依據(jù)我國專利法第六十四條第1款規(guī)定,發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。因此,在認(rèn)定專利權(quán)的保護(hù)范圍時,理應(yīng)以權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn),權(quán)利要求依據(jù)其記載的技術(shù)特征,理論上能夠劃定出一個清晰的權(quán)利邊界,在權(quán)利邊界之內(nèi),權(quán)利屬于專利權(quán)人,在權(quán)利邊界之外,權(quán)利屬于公眾。
但是,等同原則的精神卻旨在專利權(quán)的保護(hù)范圍不僅包括以權(quán)利要求記載的技術(shù)特征所確定的范圍,也包括與該技術(shù)特征相等同的技術(shù)特征(可稱等同技術(shù)特征)所確定的范圍。由于依據(jù)等同原則確定的專利權(quán)保護(hù)范圍,實(shí)際上超過了權(quán)利要求中技術(shù)特征所限定的范圍,因此,依據(jù)等同原則所確定的所謂“等同保護(hù)范圍”實(shí)際上無法給出確定(或固定)的權(quán)利邊界,這種精神與法學(xué)原理中對權(quán)利的確定性和可預(yù)見性的精神相悖,也導(dǎo)致等同原則在學(xué)術(shù)界一直備受爭議。


>>> 二、等同原則緣何被接受
既然等同原則的精神與法學(xué)原理的精神背道而馳,那么等同原則又是如何產(chǎn)生,并成為世界各國普遍所接受的原則呢?等同原則的正當(dāng)性如何得以體現(xiàn)?筆者試圖從一些角度對此予以探究:
早期的專利制度中,專利申請文件僅有說明書,沒有權(quán)利要求書,美國1836 年修訂之前的專利法對說明書規(guī)定:“完全闡明其發(fā)明的原理,舉出若干運(yùn)用了發(fā)明原理的實(shí)施例,并通過這些與其他發(fā)明相區(qū)別”。從美國專利法對說明書的規(guī)定可以看出,早期的說明書通常也僅是闡述發(fā)明原理,描述運(yùn)用發(fā)明原理的具體實(shí)施方式。當(dāng)發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時,法院只能夠依據(jù)說明書(及其附圖)的記載對技術(shù)方案進(jìn)行提煉總結(jié),歸納出發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)和核心所在,確定專利權(quán)的保護(hù)范圍,據(jù)此與被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法進(jìn)行比對。由于說明書中僅記載發(fā)明原理和實(shí)施例,專利權(quán)的保護(hù)范圍無法在說明書中明確,專利權(quán)人為了獲得最大的專利權(quán)保護(hù)范圍,只能在侵權(quán)訴訟中主張適用等同原則。因此,等同原則產(chǎn)生的初衷,主要是為專利權(quán)人提供一種補(bǔ)償性的手段,基于公平原則,阻止專利權(quán)人發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)和核心被抄襲。

隨著專利制度的發(fā)展,即便后來專利申請文件中出現(xiàn)了權(quán)利要求書,但是由于早期專利制度的不完善、以及語言文字描述的局限性等因素,專利權(quán)人在申請專利的初期也不具備主張最大專利權(quán)保護(hù)范圍的超前意識和經(jīng)驗(yàn),法院如果在專利侵權(quán)判定中不依據(jù)等同原則適當(dāng)擴(kuò)大專利權(quán)的保護(hù)范圍,專利權(quán)人的發(fā)明創(chuàng)造很容易被抄襲,喪失掉合理的專利權(quán),致使專利權(quán)人在專利侵權(quán)糾紛中產(chǎn)生權(quán)利不利后果,這并不符合公平原則,也是社會公眾最初接受等同原則的理由。

專利制度發(fā)展至今,全面覆蓋原則逐漸成為了專利侵權(quán)判定中的首要原則。全面覆蓋原則,又稱為全部技術(shù)特征覆蓋原則或字面侵權(quán)判定原則,是指被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同,則被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
將全面覆蓋原則與等同原則對比可知,全面覆蓋原則的精神在一定程度上與等同原則的精神形成抵觸,不過,全面覆蓋原則卻完美地貫徹了《中華人民共和國專利法》六十四條中對專利權(quán)保護(hù)范圍如何確定的基本精神。
依據(jù)全面覆蓋原則進(jìn)行的專利侵權(quán)判定可以稱為字面侵權(quán)判定,即依據(jù)權(quán)利要求中的字面記載內(nèi)容判定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否侵權(quán)。但是,經(jīng)各國司法的長時間實(shí)踐發(fā)現(xiàn),如果過于依賴權(quán)利要求中字面記載的內(nèi)容確定專利權(quán)的保護(hù)范圍,容易出現(xiàn)很多問題,比較顯著的就是容易導(dǎo)致被控侵權(quán)人僅通過簡單替換被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法中的一個或一些技術(shù)特征,就能夠非常輕易地規(guī)避專利權(quán)的保護(hù)范圍。


>>> 三、等同原則的正向指導(dǎo)意義
專利法作為法學(xué)中一種特殊的法律規(guī)范,相較于其他法律規(guī)范而言,其特殊性體現(xiàn)在專利法與科學(xué)技術(shù)之間存在著密切的相關(guān)性,因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)具有較強(qiáng)的靈活性、抽象性和發(fā)展性,尤其是如今的科學(xué)科學(xué)技術(shù)發(fā)展變得突飛猛進(jìn),一般情況下,科學(xué)技術(shù)容易尋找到可替代的手段,因而被控侵權(quán)人若企圖規(guī)避專利權(quán)的保護(hù)范圍,利用等同技術(shù)特征替代專利權(quán)保護(hù)范圍中的技術(shù)特征通常比較容易。

權(quán)利要求的文本撰寫者雖然始終致力于將相關(guān)科學(xué)技術(shù)中所有可能涵蓋的技術(shù)方案都囊括在權(quán)利要求所限定的專利權(quán)保護(hù)范圍中,但是,這種情況通常僅存在于理論之中,對于文本撰寫者而言,這種撰寫效果的實(shí)際操作難度極大,如果在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時死摳權(quán)利要求中字面記載的內(nèi)容,形成的專利權(quán)保護(hù)范圍將難以對發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容形成有效的法律保護(hù),使得專利權(quán)人喪失合理的專利權(quán),進(jìn)而喪失發(fā)明創(chuàng)造的熱情,不利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造。

我國專利法第一條規(guī)定,為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益,鼓勵發(fā)明創(chuàng)造,推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用,提高創(chuàng)新能力,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,制定本法。因此,如果一種死板的專利侵權(quán)判定原則導(dǎo)致人們的發(fā)明創(chuàng)造熱情被嚴(yán)重抑制,那么這種專利侵權(quán)判定原則就違背了專利制度建立的初衷。

美國前總統(tǒng)亞伯拉罕·林肯也曾說過,“專利制度是給天才之火澆上利益之油”,這是其給美國專利商標(biāo)局大廈的題詞。所以,任何一個理性的人都具有追逐合法利益并使之最大化的欲望,專利制度正好滿足理性人的這種欲望,進(jìn)而達(dá)到激勵創(chuàng)新的效果,這是專利制度激勵人們開展發(fā)明創(chuàng)造的基本邏輯。

等同原則作為一種彈性的原則,可以彌補(bǔ)字面侵權(quán)判定的不足和缺陷,在文本撰寫者無法利用文字描述為發(fā)明創(chuàng)造構(gòu)建出得以合理保護(hù)的專利權(quán)保護(hù)范圍時,等同原則便能夠成為一種救濟(jì)性的手段。

目前,在專利侵權(quán)判定中通常的判定邏輯是先適用全面覆蓋原則進(jìn)行專利侵權(quán)判定,基于權(quán)利要求所限定的專利權(quán)保護(hù)范圍判定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否構(gòu)成相同侵權(quán),若判定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法構(gòu)成相同侵權(quán),則可以直接認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法侵權(quán)成立。若判定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法不能構(gòu)成相同侵權(quán),再適用等同原則進(jìn)行專利侵權(quán)判定,判定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否構(gòu)成等同侵權(quán)。

所以,實(shí)踐中的專利侵權(quán)判定方法是先適用全面覆蓋原則進(jìn)行相同侵權(quán)判定,后適用等同原則進(jìn)行等同侵權(quán)判定的判定邏輯,相同侵權(quán)判定和等同侵權(quán)判定是串聯(lián)的替換關(guān)系。

因此,等同原則的適用在如今屬于對全面覆蓋原則的一種補(bǔ)充,等同原則作為彌補(bǔ)全面覆蓋原則的補(bǔ)充性原則,本質(zhì)上具有正向的指導(dǎo)意義,這使得等同原則在專利侵權(quán)判定中的適用具備正當(dāng)性。

[1]. 等同原則以司法解釋的方式確立下來,但同其他國家一樣,我國在適用等同原則的過程中出現(xiàn)了嚴(yán)重擴(kuò)大適用且程度不一的問題.《專利侵權(quán)判定規(guī)范的反思與重構(gòu)》.梅若鳴.學(xué)術(shù)交流.2022(07).
[2].同注[1]

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